Zapsání do norského registru ochranných známek bránily už od prosince 1993 námitky nadnárodní společnosti Anheuser-Busch InBev (ABI).
„Norská Odvolací rada letos v říjnu definitivně zamítla odvolání ABI proti předchozímu rozhodnutí norského Úřadu průmyslového vlastnictví z roku 2011, které registraci ochranné známky povolilo. Budějovický Budvar tak ubránil své pozice a na norském trhu může i nadále prodávat pivo pod značkou Budweiser Budvar,“ potvrdil mluvčí Budvaru Petr Samec.
Ve svém rozhodnutí rada odmítla argumentaci ABI o „zlé víře Budějovického Budvaru při podávání přihlášek ochranných známek“.
„Naopak zdůraznila, že Budějovický Budvar používá předmětné označení již velmi dlouho a v jeho jednání nenašla nic závadného,“ upozornil Lukáš Lorenc, který společnost ve sporu zastupoval.
Proti rozhodnutí Odvolací rady neexistuje opravný prostředek.
„Po dlouhých 21 letech jsme získali právní jistotu, která přispěje k rozvoji našich obchodních aktivit v Norsku. Rozhodnutí nám navíc poskytuje důležitou argumentaci, kterou můžeme využít i ve známkoprávních sporech v dalších zemích,“ zdůraznila Veronika Sporová, právnička Budvaru.
Soudní spory o značku Budweiser začaly už v roce 1907, tedy více než před sto lety. Celkově je v nich úspěšnější Budějovický Budvar, který zvítězil přibližně v 70 procentech případů. V letech 2000 až 2013 bylo definitivně ukončeno 184 soudních sporů a správních řízení, z nichž Budějovický Budvar vyhrál 125 případů a 10 sporů skončilo smírem nebo remízou.
Kvůli registracím ochranných známek, které patří Budvaru, nemůže koncern ABI svou klíčovou značku Budweiser používat téměř v 70 zemích.